扒竊犯罪論文提綱
近年來,扒竊犯罪活動突出,成為影響社會治安穩(wěn)定和群眾出行安全感的熱點問題,且這種犯罪具有較大的社會危害性,直接關(guān)系到人民群眾生活的安定和社會穩(wěn)定。
一、扒竊是行為犯,不是數(shù)額犯,沒有數(shù)額要求,是否定罪也不主要是看數(shù)額。
刑法修正案將扒竊行為入刑,就是因為實踐中扒竊行為非常猖獗,很多扒竊案達(dá)不到盜竊罪立案標(biāo)準(zhǔn),只能作行政處罰,由此釀成很多慣犯,抓了放,放了抓,扒竊現(xiàn)象泛濫不止。人民群眾對扒竊案處理過輕意見很大,立法機關(guān)參考民意,規(guī)定扒竊的即構(gòu)成盜竊罪,并沒有規(guī)定數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重。從刑法修正案的立法背景及法條表述看,扒竊型盜竊罪明顯屬于行為犯,即只要實施扒竊行為即構(gòu)成犯罪,沒有數(shù)額上的要求,扒竊一元錢,也可以構(gòu)成盜竊罪。
同時,《檢察日報》發(fā)表了陳國慶主任對盜竊新解釋的解讀,指出扒竊沒有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但可以適用刑法第13條的但書規(guī)定出罪。對此筆者是贊同的。但書是刑法總則的規(guī)定,除分則有特別規(guī)定外,可以適用于分則所有罪名,當(dāng)然包括扒竊型盜竊罪。不過,筆者認(rèn)為,扒竊行為是否情節(jié)顯著輕微,不是看扒竊數(shù)額,而是看扒竊人是否剛滿16歲、是否被人指使教唆脅迫、是否初犯偶犯、是否為生計所迫等。也就是說,如果扒竊數(shù)額只有一元錢,但扒竊人乃游手好閑之人,或?qū)儆谠俅伟歉`,或組織糾集他人扒竊,特別是有盜竊前科劣跡的,應(yīng)一律認(rèn)定犯罪,而即使扒竊數(shù)額達(dá)數(shù)百元,但扒竊人屬于年幼無知,或被蒙騙、脅迫為之,或因一時迷誤而初犯,或因生活所迫而初犯的,也可認(rèn)定為情節(jié)顯著輕微危害不大,不認(rèn)為是犯罪。
所以說,扒竊案是否定罪,數(shù)額是不需要著重考慮的因素,因為扒竊行為大部分是無目標(biāo)性的,別人口袋里有沒有錢、有多少錢都是扒竊人無法預(yù)知的,扒竊所得數(shù)額只是行為結(jié)果,這個結(jié)果不是扒竊人能決定的,完全看他們的“運氣”,所以,以扒竊數(shù)額來作為定罪與否的主要考慮因素,其實就是客觀歸罪。真正體現(xiàn)扒竊人主觀惡性的,就是行為人年齡、是否有前科劣跡、是否受人教唆指使、是否為生計所迫等,是否定罪,也應(yīng)該主要考慮這些情節(jié)因素。
二、扒竊案一般不存在盜竊未遂,只有針對特定財物的扒竊未得逞才成立盜竊未遂。
在《人民檢察》的疑案精解中,張明楷教授認(rèn)為行為人扒竊他人口袋,只竊得一元錢的,應(yīng)認(rèn)定盜竊未遂。筆者認(rèn)為這是值得商榷的。如前所述,扒竊型盜竊罪是行為犯,只要實施此行為即構(gòu)成犯罪,既然沒有數(shù)額要求,一般也就不存在未遂的問題,也就是說,行為人實施了扒竊行為,未竊得分文的,同樣構(gòu)成犯罪,更不用說竊得一元錢的。
為什么這么看呢?理由如前所述,扒竊能竊得多少財物完全看行為人的“運氣”,大部分時候,行為人扒竊都是針對被害人口袋、提包來的,并不是針對特定的財物,所以,應(yīng)受刑法責(zé)難的是扒竊行為本身,而不是扒竊行為的后果,只要著手實施扒竊行為,盜竊罪就成立,而不存在未遂的問題。即使扒竊行為未實施完畢,比如行為人伸手扒竊,剛觸碰被害人口袋就被抓住,或者手還沒有拿出來就被抓住的,這種情況仍然不存在犯罪未遂。
不成立犯罪未遂的另一點理由,是認(rèn)定未遂不具有可操作性。刑法規(guī)定,犯罪未遂的,可比照犯罪既遂從輕或減輕處罰,扒竊行為未得逞的,或者只竊得一元錢的,如果認(rèn)定盜竊未遂,比照多少數(shù)額的既遂從輕或減輕處罰?沒有一個比照處罰的數(shù)額,根本就無法適用從輕或減輕處罰的規(guī)定。
所以說,扒竊型盜竊罪的未遂只有一種情形,那就是行為人針對手提電腦、金銀首飾等特定財物進行扒竊,在扒竊過程中即被抓住的,或者扒竊得手后,在逃跑過程中被抓住的,導(dǎo)致盜竊未能得逞。這種情況的盜竊未遂,以扒竊的特定目標(biāo)財物或得手的特定財物價值為既遂數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),可比照這個標(biāo)準(zhǔn)從輕或減輕處罰。
三、扒竊案件定罪的應(yīng)嚴(yán)懲不貸,原則上就一律起訴,且原則上應(yīng)判處實刑。
很多人認(rèn)為,扒竊案件定罪的,也應(yīng)貫徹寬嚴(yán)相濟的刑事政策,慎重起訴。筆者認(rèn)為,適適相反,對扒竊定罪的案件應(yīng)一律嚴(yán)處,不宜作相對不起訴,起訴至法院的,法院也不宜判處免刑、緩刑或單處罰金,而應(yīng)一律判處一年至三年的實刑。
筆者個人一直是持輕刑化理念的,但為什么認(rèn)為扒竊案件要嚴(yán)處?主要有兩點考慮:
一是對扒竊行為動用刑罰嚴(yán)處是迫不得已之舉。刑法是社會治理的最后一種手段,只有不得已而為之時才能動用刑法制裁,而對扒竊的治理正是如此。因為對扒竊的其他治理和預(yù)防手段都非常無力,叫群眾把口袋捂緊一點?叫群眾都不要帶現(xiàn)金或貴重物品上街?叫群眾盡量不要到公共場合人多的地方去?或者在公共場所到處布滿保安?能采取的預(yù)防措施無非就是這些,但都不現(xiàn)實。對扒竊這種頑疾,只有加大刑法打擊力度,給予嚴(yán)厲刑罰,加大扒竊犯罪成本,遏制犯罪沖動。因為扒竊被查處的概率是有限的,所以只有加大每一次查處的嚴(yán)厲性,才能令扒竊者有切膚之痛,感覺得不償失,權(quán)衡利弊后放棄犯罪念頭。
二是如果對扒竊案件處理過輕,難以實現(xiàn)入罪效果,也浪費司法資源。根據(jù)人大法工委負(fù)責(zé)人的解釋,扒竊入刑的目的主要是為了打擊一些盜竊已成習(xí)性、以盜竊為業(yè)的扒手,如果對扒竊案件過多適用相對不起訴,或者法院過多判處免刑、單處罰金或緩刑,扒竊者沒有受到羈押,或者很快就恢復(fù)了人身自由,又可以重新開始扒竊了。這和入刑前的對扒手抓了又放,放了又抓就沒有什么區(qū)別了,扒竊泛濫成災(zāi)仍然無法遏制。并且,入刑之前,公安機關(guān)作行政處罰效率很高,而走刑事訴訟程序,將消耗大量司法資源,而結(jié)果卻是行為人不日又重操舊業(yè)了,為此在司法上投入的人力、物力、財力都變得毫無意義。
所以說,既然刑法將扒竊入刑了,司法機關(guān)就要出重拳打擊,不能手軟。我們每個人都可能成為扒竊的受害者,而且被扒竊遭受的不僅是物質(zhì)損失,更多時候是各種證件、磁卡、資料等緊要物品丟失帶給我們的無盡煩惱,這種精神損害是無法用金錢計算的,這也是扒竊相較于其他盜竊最大的危害之處。所以,對扒竊案件的定罪量刑就絕不能僅僅是看數(shù)額了,而應(yīng)該把被害人遭受的精神損害也算進去,這樣看來,對扒竊案件嚴(yán)懲不貸也就是理所應(yīng)當(dāng)?shù)牧恕?/p>
對“扒竊”的理解
我國刑法修正案(八)將扒竊入刑后,扒竊作為一種特殊的盜竊類型,由“結(jié)果犯”改為“行為犯”,但凡扒竊案件,無論扒竊財物金額多少,都以刑事案件處理。在法律無具體規(guī)定的情形下,如何確定扒竊的入罪標(biāo)準(zhǔn)和既未遂形態(tài),以及如何正確理解《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》(簡稱法釋[2013]8號)第三條第四款的規(guī)定,司法實踐中出現(xiàn)了一些爭議。
一、對扒竊中“隨身攜帶的財物”的理解
通說認(rèn)為扒竊為偷盜他人隨身攜帶的財物。但該“隨身攜帶的財物”范圍究竟有多大,尚存爭議。雖然普遍認(rèn)為該財物須為被害人可以控制、支配的范圍之內(nèi),但究竟該控制、支配是做擴張理解還是限制理解呢?有觀點認(rèn)為該財物應(yīng)不限于文義上的與被害人有身體接觸的“隨身攜帶”的財物,還應(yīng)包括被害人實質(zhì)上可控制之物,包括放在身邊目光可及的財物。審判實踐中筆者不贊成此觀點,更傾向認(rèn)為行為人扒竊的財物應(yīng)限于被害人身上所穿衣服兜內(nèi)的財物、被害人佩戴的首飾等與被害人身體密切接觸的財物。理由主要如下:
第一,通說認(rèn)為“扒竊”是作為行為犯入罪的,如此認(rèn)定的話,等于將這個盜竊的口子開到了極限,若再不對扒竊做縮小解釋,則打擊的力度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過目前社會所能承受的范圍,社會犯罪率的高低與一國法律的嚴(yán)密有著極大的關(guān)系。因此,一個國家的法律嚴(yán)密程度應(yīng)與該國當(dāng)前的經(jīng)濟社會發(fā)展等方面相適應(yīng),不應(yīng)脫離當(dāng)前的社會實際,若將原本可以由其他法律部門調(diào)整的社會關(guān)系交由刑法進行調(diào)整,則將大大打破一個社會的平衡體系。因此,不應(yīng)對《刑法修正案(八)》中的扒竊過寬進行打擊,宜做縮小解釋。
第二,扒竊不僅僅損害了被害人的財產(chǎn)權(quán)益,更是對被害人的人身造成了巨大的潛在危險。辭海將“扒竊”定義為“從別人身上偷竊錢物”,按照文義解釋,也僅僅限于他人身上的物品,該“身上”即意味著必須是與他人身體密切接觸的財物,否則不能稱之為“扒竊”。故將觀念上認(rèn)為可被被害人實際控制但脫離被害人身體接觸的財物認(rèn)定為扒竊的范圍,脫離了扒竊本來的立法意思,不應(yīng)采納。而何為他人身上的錢物,審判實踐中認(rèn)為即上文所言被害人身上所穿衣服兜內(nèi)的財物、被害人佩戴的首飾等與被害人身體密切接觸的財物。因為只有當(dāng)某一財物與被害人身體緊密接觸時,才會對被害人的人身造成潛在的隨時可轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實存在的危險,所以刑法才將該類犯罪規(guī)定為行為犯,該行為一旦實施,則被害的人身安全岌岌可危。
第三,因為扒竊本身就包含“身上”二字,該財物須與身體有直接的接觸,該扒竊行為須已經(jīng)侵害到被害人的隱私,已經(jīng)和被害人身體有了一般陌生人之間不可能有的親密接觸。審判實踐中比較多的是在公交車上、旅客列車上,由于這類地方乘客較多,乘客之間可能在外衣、隨身攜帶的手提包等物品之間會有碰觸,但該外衣口袋內(nèi)的東西、外衣以內(nèi)的部分等就不可能會和外界有直接的接觸,故當(dāng)扒竊行為及于該范圍之內(nèi)時,則觸犯到被害人的'隱私了,故《刑法修正案(八)》才對扒竊行為作如此苛責(zé)的規(guī)定。所以,筆者認(rèn)為若將隨身攜帶的包及包內(nèi)的財物放置于身旁與被害人存在一定身體接觸的箱子、包等財物包括在內(nèi),既偏離了“扒竊”二字的原意,也不能將扒竊和普通盜竊做真正的區(qū)別。只有將是否觸犯了被害人的隱私納入考慮的范圍,才能從真正意義上把扒竊和一般的盜竊行為區(qū)分開來,“扒竊”也才在真正意義上屬于刑法第二百六十四條盜竊罪中的一種特殊的盜竊行為,才符合立法的體系結(jié)構(gòu)。否則,扒竊大開其口,則扒竊案件可能比普通盜竊行為更普通、更普遍。故從體系解釋的角度出發(fā),筆者認(rèn)為該財物范圍也應(yīng)僅限于被害人身上所穿衣服兜內(nèi)的財物、被害人佩戴的首飾等與被害人身體密切接觸的財物。
二、扒竊行為是否一律入罪
《刑法修正案(八)》將“扒竊”作為盜竊罪的一個獨立罪狀直接納入刑法的處罰范圍,脫離了普通盜竊以數(shù)額較大的入罪標(biāo)準(zhǔn),但是對扒竊追究刑事責(zé)任,既要在主客觀相統(tǒng)一的基本上,考慮到整體的犯罪構(gòu)成,還要考慮到行為的社會危害性,做到罪責(zé)刑相適應(yīng)。社會危害性的判斷標(biāo)準(zhǔn)主要為犯罪行為所侵犯的法益,盜竊罪作為一種侵犯財產(chǎn)型犯罪,其侵犯的法益為財產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系,而財物損失的直接表現(xiàn)和衡量標(biāo)準(zhǔn)為數(shù)額。由此若行為人客觀上扒竊數(shù)額極小的財物,或主觀上只想扒竊數(shù)額極小的財物的故意,則盡管有扒竊行為,也不得定罪處罰。因此,扒竊能否入罪,既要考慮到刑法總則和分則的統(tǒng)一性,也要考慮行為本身的社會危害性,這樣才既符合刑法總則第13條“情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認(rèn)為是犯罪”的規(guī)定,也體現(xiàn)了刑法的謙抑性要求。
三、扒竊是否具有既未遂形態(tài)
認(rèn)為扒竊未遂應(yīng)當(dāng)一律入罪的觀點,可以說在很大程度上是對扒竊行為的犯罪分類產(chǎn)生不同的理解所致,很多學(xué)者和法律工作人員將扒竊歸為行為犯。所謂行為犯是指以侵害行為之實施完畢為成立犯罪既遂條件的犯罪,而與之對應(yīng)的結(jié)果犯是指以侵害結(jié)果的出現(xiàn)才成立的犯罪。在《刑法修正案(八)》出臺以前,人們對“盜竊罪是結(jié)果犯”應(yīng)該不存異議,而現(xiàn)在之所以對扒竊犯罪看作行為犯的一種,是因為對扒竊罪狀的描述,“扒竊是在公共場所或者公共交通工具上盜竊他人隨身攜帶的財物的行為”,但是,這種理解并不正確。因為,行為犯的行為構(gòu)成與結(jié)果之間一般不可分離,且不以出現(xiàn)某種結(jié)果為要件,而扒竊的行為和結(jié)果不僅存在著時間和空間上的間隔,還必須以扒竊行為本身導(dǎo)致被害人的財產(chǎn)損失這一“外界”變動(結(jié)果),且行為與結(jié)果之間具有因果關(guān)系。故扒竊存在既未遂形態(tài),且既未遂的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)在于財物是否“失控”。
四、扒竊未遂下的入罪問題
該問題在于如何正確理解法釋[2013]8號第12條規(guī)定,該條規(guī)定,盜竊未遂,但以數(shù)額巨大的財物或者珍貴文物為盜竊目標(biāo)的,或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的,應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。換言之,如不具有以上三種情形的盜竊未遂,不應(yīng)定罪入刑。扒竊作為盜竊罪的一種,其當(dāng)然適用本條規(guī)定,判斷其是否具有嚴(yán)重情節(jié),實質(zhì)上就是指要考慮扒竊的社會危害性?紤]到法釋[2013]8號司法解釋的統(tǒng)一性,結(jié)合司法實踐,對于是否具有嚴(yán)重情節(jié),應(yīng)從行為主體、主觀認(rèn)識、行為手段、行為對象、行為結(jié)果等多方面認(rèn)定,具體表現(xiàn)為:行為人有犯罪前科或一年內(nèi)受過受過行政處罰;行為人主觀上有盜取數(shù)額較大財物的故意;組織、控制未成年人盜竊,在自然災(zāi)害、事故災(zāi)害、社會安全事件等突發(fā)事件期間,在事件發(fā)生地盜竊,或者以破壞性手段盜竊造成公私財產(chǎn)損失的;盜竊對象是醫(yī)院病人或者其親友財物、盜竊救災(zāi)、搶險等救助物資,或者盜竊殘疾人、老人等弱勢群體財物的;造成被害人重傷、死亡、精神失常,或者盜竊行為嚴(yán)重影響生產(chǎn)、公眾生活的,等等。
綜上,筆者認(rèn)為,《刑法修正案(八)》將扒竊行為單獨作為盜竊的一種入罪,有其立法目的和現(xiàn)實意義。審判實踐中對扒竊行為是否發(fā)生在公共場合、扒竊的物品是否為隨身攜帶的密切物品予以明確,這樣將很好的解決實際運用中遇到的具體問題。
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