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自然人民事權(quán)利能力題目探討

時間:2023-03-24 20:29:46 法律畢業(yè)論文 我要投稿
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自然人民事權(quán)利能力題目探討

摘要:人的民事權(quán)利能力是自然人依法取得民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù)的資格。在民法史上它的是一個的發(fā)展、演進(jìn)的過程。從的人權(quán)觀念來看,自然人的民事權(quán)利能力應(yīng)是開始于生命的開始,終于生命的結(jié)束。而且自然人的民事權(quán)利能力是同等的,不應(yīng)有一般的民事權(quán)利能力和特殊的民事權(quán)利能力之分。由于胎兒也具有生命,故胎兒也具有民事權(quán)利能力,同時也應(yīng)賦予無國籍人以民事權(quán)利能力。

而死者由于沒有了生命,所以也就沒有了民事權(quán)利能力。

關(guān)鍵詞:自然人、民事權(quán)利能力、生命



“自然人”的概念最早引進(jìn)民法規(guī)定中是1900年的《德國民法典》。在1922年的蘇俄民法典首次使用“公民”的概念后,各國民法中有的使用“公民”的概念,有的繼續(xù)沿用“自然人”的概念。

“自然人”的概念更多夸大人的自然屬性,而“公民”更多的夸大作為權(quán)利主體的人的屬性。在承認(rèn)公法與私法劃分的國家或地區(qū),自然人是屬于私法范疇,而公民被以為是屬于公法范疇。而在不承認(rèn)公、私法劃分的國家中,公民和自然人的差別并不大。我國民法通則中是將“自然人”和“公民”兩個概念并用的,不過在民法學(xué)說中傾向與使用“自然人”的概念。

在民法長期的發(fā)展過程中,自然人權(quán)利能力的制度始終伴隨著民法的演進(jìn)而演進(jìn)。民法的首要是人的題目,這是民法一系列原則、制度的出發(fā)點(diǎn)和回宿點(diǎn)。同時,人的題目在民法中,并不僅僅是法律關(guān)系的參加者以及法律后果的承受者的題目,人,尤其是自然人,作為萬物之靈,始終面臨著一個“人應(yīng)當(dāng)怎樣被看待、怎樣被對待”的題目。這就涉及到自然人的民事權(quán)利能力題目。

一、自然人民事權(quán)利能力的概念及特征

自然人的民事權(quán)利能力是指自然人依法取得民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù)的資格。是自然人參加民事法律關(guān)系,取得民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù)的法律依據(jù),也是自然人享有民事主體資格的標(biāo)志。有學(xué)者以為自然人民事權(quán)利能力“包括民事權(quán)利能力和民事義務(wù)能力兩個方面”,⑴筆者以為這種表述欠妥,有同語反復(fù)概念混淆之嫌,應(yīng)表述為享有民事權(quán)利的資格和承擔(dān)民事義務(wù)的資格兩個方面。

自然人的民事權(quán)利能力具有以下法律特征:

1.同一性

民事權(quán)利能力是一種資格,不僅指享有民事權(quán)利的資格,同時也包含承擔(dān)民事義務(wù)的資格,因此,民事權(quán)利能力是二者的同一體。民法中能夠享有權(quán)利的人,也既是能夠承擔(dān)義務(wù)的人,現(xiàn)代民法中沒有只能享有權(quán)利而不能承擔(dān)義務(wù)的人,也沒有只能承擔(dān)義務(wù)而不能享有權(quán)利的人。因此,任何民事主體,既可以享有權(quán)利,也必須負(fù)擔(dān)義務(wù)。當(dāng)然,在某一個具體法律關(guān)系中,某人可能只享有權(quán)利,而對方只承擔(dān)義務(wù)。如在贈與合同中,贈與人就只承擔(dān)義務(wù)而不享有權(quán)利。

2.同等性

由于民事權(quán)利能力是自然人從事民事活動的條件條件,而從事民事活動又是自然人生存發(fā)展的基本條件,所以,民事權(quán)利能力就是自然人的生存資格。我國《民法通則》第10條明確規(guī)定:“公民的民事權(quán)利能力一律同等!,不受民族、種族、性別、年齡、家庭出身、宗教信仰、職業(yè)、職務(wù)、程度、財(cái)產(chǎn)狀況、精神健康狀況等差異而有所不同,F(xiàn)代文明社會以保存人的生存資格為第一要義,普遍地、無區(qū)別的賦予所有自然人以民事權(quán)利能力是法律的一項(xiàng)不可動搖的基本原則。除非法律有特別的規(guī)定,任何自然人的民事權(quán)利能力不受限制和剝奪。如處決死刑犯,是由國家的法律剝奪其生命權(quán)和民事權(quán)利能力的。

3.廣泛性

自然人的民事權(quán)利能力不僅具有同等性,而且在上具有廣泛性。自然人的民事權(quán)利能力的內(nèi)容,就是指自然人可以享有的各種民事權(quán)利的范圍,如人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)的范圍。自然人的民事權(quán)利能力包括了自然人生存和發(fā)展的廣泛的人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容,因此,自然人可以自主決定自己的事物,自由從事各種民事行為,最充分的實(shí)現(xiàn)自己的利益。

4.不可轉(zhuǎn)讓性和不可拋棄性

由于民事權(quán)利能力是自然人從事民事活動的條件條件,民事權(quán)利能力就是自然人的生存資格,是自然人生存和發(fā)展的必要條件,轉(zhuǎn)讓民事權(quán)利能力,無異于拋棄自己的生命權(quán)。當(dāng)事人自愿轉(zhuǎn)讓、拋棄的,法律不承認(rèn)其效力。⑵

王利明教授指出,除此之外,民事權(quán)利能力還具不可剝奪性的特點(diǎn)。⑶此觀點(diǎn)為主流觀點(diǎn),以為,民事權(quán)利能力作為一種法律資格,其既不能轉(zhuǎn)讓和放棄,也不能被剝奪。⑷筆者以為,這點(diǎn)值得商榷。理由是,固然自然人民事權(quán)利能力具有與自然人的人身不可分離和不可轉(zhuǎn)讓的屬性,但還是可以依法律規(guī)定并經(jīng)法定程序加以限制和剝奪,如該自然人被依法剝奪生命的情況,當(dāng)然也被剝奪了民事權(quán)利能力。

二、自然人的民事權(quán)利能力的分類

在我國的民法界,對于自然人的民事權(quán)利能力是否可以分為一般的民事權(quán)利能力和特殊的民事權(quán)利能力,有三種表現(xiàn):

第一種觀點(diǎn)以為,民事權(quán)利能力可分為一般的民事權(quán)利能力與特別的民事權(quán)利能力。一般民事權(quán)利能力,泛指參加一般民事法律關(guān)系的法律資格;特別民事權(quán)利能力,指參加特定的民事法律關(guān)系所要求的法律資格。一般的民事權(quán)利能力,法律對于一切自然人均同等的賦予,貫徹民事權(quán)利能力同等原則。但是,對于某些特定的民事法律關(guān)系,法律有特別的要求。例如,作為個體工商戶的自然人,除具有自然人的一般民事權(quán)利能力外,還具有與其登記的經(jīng)營范圍一致的特別民事權(quán)利能力。自然人與法人,基于性質(zhì)上的差異,存在特別民事權(quán)利能力的差別。如自然人有充當(dāng)繼續(xù)關(guān)系和婚姻關(guān)系上的權(quán)利。此外,本國人與外國人之間,基于政策上的考慮,也有特別民事權(quán)利能力的差異。⑸

第二種觀點(diǎn)以為,關(guān)于自然人的權(quán)利能力,是否應(yīng)當(dāng)分為一般的權(quán)利能力和特殊的權(quán)利能力,在學(xué)理上是值得探討的。并以為所謂特殊的權(quán)利能力在法律上應(yīng)當(dāng)作具體,有的是法律對權(quán)利能力所作出的限制,有的屬于特殊的權(quán)利能力。因此不可一概而論。⑹這一觀點(diǎn),有些公道之處,但實(shí)質(zhì)上還是贊成對于自然人的民事權(quán)利能力的分類的。

第三種表現(xiàn)就是,對這一題目未置可否,不作相關(guān)論述。⑺

筆者以為,將自然人的民事權(quán)利能力分為一般的民事權(quán)利能力和特殊的民事權(quán)利能力,是不正確的,至少是值得商榷的。理由如下:

1.從前文的論述,自然人的民事權(quán)利能力具有的法律特征可知,自然人的民事權(quán)利能力具有主體的同等性,內(nèi)容的廣泛性,因此,并無特殊與一般之區(qū)分。

2.對于觀點(diǎn)一中以為是自然人的特殊民事權(quán)利能力,如作為個體工商戶的自然人,除具有自然人的一般民事權(quán)利能力外,還具有與其登記的經(jīng)營范圍一致的特別民事權(quán)利能力。自然人與法人,基于性質(zhì)上的差異,存在特別民事權(quán)利能力的差別。如自然人有充當(dāng)繼續(xù)關(guān)系和婚姻關(guān)系上的權(quán)利。筆者以為,這些不應(yīng)作為自然人的特殊民事權(quán)利能力對待。法律之所以對自然人有特別的要求,原因在于,所針對的民事主體變了,不再是自然人了,當(dāng)然也就不是對自然人的要求了。換言之,民事主體不同,則相應(yīng)的民事權(quán)利能力則當(dāng)然不同。例如,個體工商戶有個體工商戶的民事權(quán)利能力,而這種民事權(quán)利能力自然人是沒有的;法人有法人的民事權(quán)利能力,而這種民事權(quán)利能力自然人是沒有的,同樣,自然人的某些民事權(quán)利能力,法人也是沒有的。因此,個體工商戶與自然人不是同一類民事主體,法人和自然人也不是同一類民事主體,它們的民事權(quán)利能力與自然人的比較起來,當(dāng)然有點(diǎn)特殊,與自然人的民事權(quán)利能力肯定有不同之處,但它們的民事權(quán)利能力并不就是自然人的民事權(quán)利能力,更不能把他們的民事權(quán)利能力或者差異性作為自然人的特殊民事權(quán)利能力。

3.觀點(diǎn)二中提到,以為所謂特殊的民事權(quán)利能力在法律上應(yīng)當(dāng)作具體分析,有的是法律對民事權(quán)利能力所作出的限制。筆者贊同其公道之處,如我國《婚姻法》第6條規(guī)定:結(jié)婚年齡,男不得早于22周歲,女不得早于20周歲。第10條規(guī)定:婚前患有醫(yī)學(xué)上以為不應(yīng)當(dāng)結(jié)婚的疾病,婚后尚未治愈的,結(jié)婚無效。這些達(dá)一定結(jié)婚年齡才能結(jié)婚,和有某些疾病不得結(jié)婚的法律規(guī)定,既是法律對自然人的某些民事權(quán)利能力的限制。但筆者以為,法律所作出的這些規(guī)定,也可解釋為對自然人的民事行為能力的限制。由于,自然人的民事權(quán)利能力與年齡和健康狀況無關(guān),而民法上的完全民事行為人必須在年齡、精神、智力以及健康狀況方面達(dá)到法律的要求,否則,被以為是無民事行為權(quán)利能力人,或限制民事行為能力人。因此,在年齡或健康狀況沒有達(dá)到法律的要求,自然人的結(jié)婚的民事行為能力則是受到限制的,但結(jié)婚的民事權(quán)利能力還是享有的,并沒有被否認(rèn)或受到限制。同時,結(jié)婚與人身有關(guān),當(dāng)然不能由他人代理。

4.

將自然人的民事權(quán)利能力分為一般的民事權(quán)利能力和特殊的民事權(quán)利能力,有違民法的規(guī)定和民法的同等原則。根據(jù)《民法通則》第2條的規(guī)定,我國民法是調(diào)整同等主體的自然人、法人和其他組織之間的財(cái)產(chǎn)關(guān)系和人身關(guān)系的法律規(guī)范的總和;我國《民法通則》第10條明確規(guī)定:“公民的民事權(quán)利能力一律同等!;同等原則集中反映了民事法律關(guān)系的本質(zhì)特征,是民事法律關(guān)系區(qū)別于其他法律關(guān)系的主要標(biāo)志,它是指民事主體享有獨(dú)立、同等的法律人格,其中同等以獨(dú)立為條件,獨(dú)立以同等為回宿?梢姡覈刹]有規(guī)定什么特殊的民事權(quán)利能力。

綜上所述,筆者以為,不應(yīng)將自然人的民事權(quán)利能力作出一般的民事權(quán)利能力和特殊的民事權(quán)利能力的分類。自然人的民事權(quán)利能力應(yīng)是同等的,沒有什么一般和特殊,否則,即時有違民法的規(guī)定和民法的同等原則的。

三、自然人的民事權(quán)利能力立法例

各國民法典關(guān)于自然人的民事權(quán)利能力的立法例大致可分為三種:



第一種,對自然人民事權(quán)利能力沒有規(guī)定具體的開始時間,如《法國民法典》。但《法國民法典》第8條的規(guī)定:“一切法國人均享有民事權(quán)利”,據(jù)此,可推測其立法本意,實(shí)際上,在法國,一個自然人的民事權(quán)利能力也是從出生時開始的。

第二種,僅對自然人民事權(quán)利能力的開始時間作出規(guī)定,而不明確規(guī)定自然人民事權(quán)利能力的終止時間。如:《德國民法典》第1條規(guī)定:“人的權(quán)利能力始于出生!钡1923條第2款規(guī)定:“在繼續(xù)開始未生存、但已經(jīng)孕育的人,視為在繼續(xù)開始前出生。”;《意大利民法典》第1條規(guī)定:“人的權(quán)利能力始于出生!薄胺沙姓J(rèn)的胎兒權(quán)利的取得,以出生為條件!钡784條規(guī)定:“同樣可以對已經(jīng)受孕的或者某一生存的、確定之人的、即使在作出贈與之時尚未受孕的子女進(jìn)行贈與!;《日本民法典》第1條之三規(guī)定:“私權(quán)的享有,始于出生!钡886條規(guī)定:“(一)胎兒就繼續(xù)視為已出生。(二)前款規(guī)定,不適用于胎兒以死體出生情形。”

一般來說,自然人民事權(quán)利能力的開始于出生,但也有的國家規(guī)定始于受孕,如《匈牙利民法典》就規(guī)定自然人自然人民事權(quán)利能力從受孕時算起。

第三種,對自然人民事權(quán)利能力的開始和終止時間均作明確規(guī)定。如:《俄羅斯聯(lián)邦民法典》第17條第2款規(guī)定:“公民的權(quán)利能力自其出生之時產(chǎn)生,因其死亡而終止!薄度鹗棵穹ǖ洹返31條規(guī)定:“權(quán)利能力自出生開始,死亡終止。”

民法典第6條規(guī)定:“人之權(quán)利能力,始于出生,終于死亡!钡7條規(guī)定:“胎兒以將來非死產(chǎn)者為限,關(guān)于其個人利益之保護(hù),視為既已出生!

我國《民法通則》第9條規(guī)定:“公民從出生時起到死亡時止,具有民事權(quán)利能力,依法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事義務(wù)!

四、自然人民事權(quán)利能力的形成

各國立法對于自然人民事權(quán)利能力的稱謂不盡相同。羅馬法中稱為“人格”,《法國民法典》中稱為“民事權(quán)利能力的享有”,《德國民法典》、《瑞士民法典》和《俄羅斯民法典》中稱為“權(quán)利能力”,《日本民法典》稱為“私權(quán)的享有”,我國的民法通則用了“民事權(quán)利能力”

這一稱謂。因此,自然人民事權(quán)利能力概念的形成在民法史上是一個極為漫長的過程,追根溯源,可以一直追溯到古代羅馬法的制度之上。

在羅馬法上,人作為法律上的權(quán)利義務(wù)主體,在發(fā)展的過程中,有三個關(guān)于人的概念,既霍謨(homo)、卡布特(caput)和泊爾梭那(persona)。Homo是生物學(xué)意義上的人,即是自然人,但不一定是權(quán)利義務(wù)主體,因此,也不一定有權(quán)利能力。如奴隸也屬于自然人(homo),但是,他們原則上不能作為權(quán)利義務(wù)主體,而只能作為自由人的權(quán)利的客體。Caput原意是指頭顱或書籍的一章,羅馬古時,戶籍登記時每一家長在登記冊中占有一章,家屬則名列其下,當(dāng)時只有家長才有權(quán)利能力,所以caput就被轉(zhuǎn)借指權(quán)利義務(wù)主體,表示法律上的人格。但是,家屬和平民都不是權(quán)利義務(wù)主體,是沒有權(quán)利能力的。Persona則表示某種身份,是從演員扮演角色所戴的假面具引申而來。羅馬法中具有“persona”,除了他是生物人之外,還要具備其他基本條件:他必須是自由的,假如他要成為市民法上的人,他還必須是市民。因此,在羅馬法上,并不是所有的自然人享有權(quán)利能力,而是因具體的人的家族血緣、性別、國籍以及是否為被解放的奴隸等身份要素的差異而有所不同。而要作為完全的權(quán)利義務(wù)主體,需要具有自由權(quán)、市民權(quán)和家族權(quán)。當(dāng)時,還不曾用現(xiàn)代的“權(quán)利能力”一詞來概括這種資格,而用人格或人格權(quán)(caput)來總稱這三權(quán)。

羅馬法所開創(chuàng)的“生物人與法律人的分立”,是以羅馬法上奴隸的存在為社會背景的。羅馬法以身份為基礎(chǔ)的法律人格不同等,繼而導(dǎo)致的權(quán)利能力的不同等,一直延續(xù)到中世紀(jì)。固然自古希臘開始,西方社會就產(chǎn)生了主張人人同等的自然法思想,這種思想對于羅馬法以及后來的中世紀(jì)教會法都產(chǎn)生過一定的,但是它并沒有強(qiáng)大到足以改變法律上人格不同等的地步。進(jìn)進(jìn)到近代以來,當(dāng)新興的資本主義關(guān)系,開始提出人人同等的要求時,它對于法律的影響有著更強(qiáng)大的說服力,這就是近代的自然法思想。近代自然法思想宣揚(yáng)基于自然法則所生的人的理性,主張理性基礎(chǔ)之上的人人同等,夸大政府的權(quán)力來自于人民。這種思想對于《法國民法典》的制定,具有極其重要的影響力。據(jù)資料顯示,《法國民法典》的立法草案曾經(jīng)明確宣稱,自然法具有法律淵源的效力,同時也是《法國民法典》上“法國人均享有私權(quán)”這一規(guī)定的依據(jù)。因此,以《法國民法典》為先驅(qū),在民法上實(shí)現(xiàn)了人與人之間同等,所有的生物人均成為了法律上的人。

在《德國民法典》的制定過程中,薩維尼的歷史法學(xué)則夸***律是民族精神的產(chǎn)物,而反對把自然法看成是民法的法源。同時,康德與薩維尼的歷史法學(xué)發(fā)揮了重要的影響作用。針對自然法所夸大的基于自然所生的人類理性,康德哲學(xué)反對把人的理性系于自然法則之上,而是主張它來自于人的內(nèi)心意志。在這些思想的影響之下,繼德國歷史法學(xué)之后的學(xué)說匯纂學(xué)派,開始立足于邏輯,來詮釋羅馬法的技術(shù)。于是,實(shí)在法各個概念范疇之間的邏輯聯(lián)系體系,備受重視。這在民事主體的制度構(gòu)建上,就表現(xiàn)為《德國民法典》用一個人之所以為人的“實(shí)在法”依據(jù),來替換《法國民法典》的民事主體的“自然法”依據(jù)。這個實(shí)在法上的法律人的依據(jù),就是權(quán)利能力。確切地講,權(quán)利能力的概念,是《德國民法典》的主體制度揚(yáng)棄《法國民法典》的結(jié)果。因此,在德國民法上也實(shí)現(xiàn)了人與人之間同等,所有的生物人均成為了法律上的人。但是其依據(jù)與《法國民法典》的“自然法”不同,而是“實(shí)在法”的權(quán)利能力:“人的權(quán)利能力始于出生”(《德國民法典》第1條)。以后各國民法典或民事法律中大多規(guī)定有權(quán)利能力的條款,但是都和《德國民法典》一樣,對權(quán)利能力本身未作任何界定和描述。

五、無國籍人的民事權(quán)利能力

人的民事權(quán)利能力是自然人依法取得民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù)的資格,是自然人參加民事關(guān)系,取得民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù)的法律依據(jù)。從上述自然人的民事權(quán)利能力立法例來看,自然人的民事權(quán)利能力是由國家通過法律直接賦予的,不是由個人自己決定的,也不是由他人決定的。因此,民事權(quán)利能力的和范圍都是由法律規(guī)定的,法律不僅規(guī)定哪些人享有民事權(quán)利能力,而且規(guī)定可以享有多大范圍的民事權(quán)利能力。在羅馬法上,生物學(xué)意義上的人并不一定是民事主體,取得權(quán)利主體的人必須取得自由民的身份,且必須是市民。那么無國籍人不屬于任何一個國家,他們的民事權(quán)利能力又是如何獲得呢?

在晚世界各國民法中,都通過法條規(guī)定明確承認(rèn)外國人和無國籍人具有民事權(quán)利能力。如我國《民法通則》第8條第2款就規(guī)定:“本法關(guān)于公民的規(guī)定,適用于在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)的外國人、無國籍人,法律另有規(guī)定的除外!币虼,當(dāng)無國籍人進(jìn)進(jìn)我國領(lǐng)域之后,即享有與我國自然人一樣的民事權(quán)利能力。筆者以為,這和近現(xiàn)代的人權(quán)觀念的有密切聯(lián)系。

在早期,談?wù)撊藱?quán)則通常由一些18世紀(jì)的文件來支持,著名的如1776年《弗吉尼亞權(quán)利宣言》、1789年的法國《人權(quán)宣言》;今天,人們談?wù)撊藱?quán),則可以憑據(jù)1948年聯(lián)合國的《世界人權(quán)宣言》及其后補(bǔ)條約,以及1953年《歐洲人權(quán)公約》之類的文件。人權(quán)是當(dāng)今西方最引人注目的辭藻之一。一個保護(hù)人權(quán)的制度就是好制度;一個侵犯人權(quán)甚至根本不承認(rèn)人權(quán)的制度便是壞制度。法國《人權(quán)宣言》第1條公布:“人們生來而且始終是自由的,在權(quán)利上是同等的!保宦(lián)合國的《世界人權(quán)宣言》第2條公布:“人人有資格享受本宣言所載的一切權(quán)利和自由,不分種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他見解、國籍或出身、財(cái)產(chǎn)、出生或其他身份等任何區(qū)別”,這些表達(dá)了這樣一種人權(quán)觀念,即存在某些無論被承認(rèn)與否都在一切時間和場合屬于全體人類的權(quán)利,人們僅憑其作為人就享有這些權(quán)利,而不論其在國籍、宗教、性別、社會身份、職業(yè)、財(cái)富、財(cái)產(chǎn)或其他任何種族、文化或社會特性方面的差異而有所不同。因此,無國籍人固然其沒有國籍,但作為人即應(yīng)享有人權(quán),而不論某一國的法律是否承認(rèn)。

假如不承認(rèn)無國籍人和外國人具有民事權(quán)利能力,進(jìn)進(jìn)某一國后其不能享有任何民事權(quán)利,其從事的交易也無效,那么國際間的民事往來就不可能進(jìn)行。另外,假如無國籍人不具有民事權(quán)利能力,則這些人的生命、健康、身體、財(cái)產(chǎn)等基本人權(quán)就不能得到保護(hù),這和人權(quán)思想是相違反的。所以,民事權(quán)利能力擴(kuò)大到所有的自然人享有,即凡是自然人都普遍的享有民事權(quán)利能力。

對于外國人的民事權(quán)利能力,在法制史上,也經(jīng)歷了由不承認(rèn)主義到相互主義、再到同等主義的演變。相互主義是指依外國的態(tài)度而采取對等互惠政策的模式,即當(dāng)外國在其法律上承認(rèn)本國公民的民事權(quán)利能力時,本國也對等的承認(rèn)該外國公民在本國的民事權(quán)利能力。同等主義是指,在法律上規(guī)定外國人與無國籍人均有與本國公民同樣的民事權(quán)利能力的模式。我國采取的是同等主義,但有若干限制。

六、胎兒的民事權(quán)利能力

自然人的民事權(quán)利能力開始于出生,這是法律規(guī)定的一個原則。依這一原則,出生前的胎兒尚未成為法律上的人,那么自然就不應(yīng)享有民事權(quán)利能力嗎?自然人的民事權(quán)利能力開始于出生這一原則是否正確,有探討的必要。

假如嚴(yán)格貫徹這一原則,結(jié)果是使得即將出生的胎兒得不到其需要得到的法律保護(hù)。為了保護(hù)胎兒的利益,自羅馬法以來,世界很多國家都有條件的賦予了胎兒部分的民事權(quán)利能力,即賦予了胎兒某項(xiàng)權(quán)利的民事主體的地位。概括而言,現(xiàn)今各國關(guān)于胎兒利益保護(hù)的立法例大致可分為四種:一是將胎兒視為已出生而給予保護(hù),如瑞士即作此規(guī)定;二是規(guī)定原則上胎兒沒有民事權(quán)利能力,但在若干例外情形下視為有民事權(quán)利能力,如法國、德國和日本即采取這種保護(hù)方法;三是承認(rèn)活著出生的胎兒有民事權(quán)利能力,如捷克斯洛伐克就作如此規(guī)定;四是不承認(rèn)胎兒有民事權(quán)利能力,但在立法上給予胎兒一些特殊保護(hù),我國基本上采用了這種方法。

依我國《民法通則》的規(guī)定,胎兒不具有民事權(quán)利能力,但法律為保護(hù)其將來出生后的利益設(shè)有一些特殊規(guī)定。如按照我國《繼續(xù)法》第28條的規(guī)定:“遺產(chǎn)分割時,應(yīng)當(dāng)保存胎兒的繼續(xù)份額。胎兒出生時是死體的,保存的份額按法定繼續(xù)辦理!本蛷膶μ豪嬗枰员Wo(hù)的角度講,我國現(xiàn)行立法的規(guī)定顯然保護(hù)不力。例如,我國司法實(shí)踐中已經(jīng)發(fā)生于胎兒時遭受損害,其出生后不能對加害人行使損害賠償請求權(quán)的。

胎兒應(yīng)否享有民事權(quán)利能力,我國民法學(xué)界有兩種觀點(diǎn):

觀點(diǎn)一以為,胎兒作為母體的一部分,原則上無權(quán)利義務(wù)。但胎兒早晚要出生,因而對其將來的利益要進(jìn)行保存。所以,不妨規(guī)定胎兒是有民事權(quán)利能力的,但這種權(quán)利能力有成立要件:一是要能夠活著出生;二是在權(quán)利關(guān)系發(fā)生時已是胎兒;三是胎兒僅僅享有權(quán)利,而不承擔(dān)任何義務(wù)。⑻

觀點(diǎn)二以為,胎兒本身不具有民事權(quán)利能力,法律不能為了保護(hù)胎兒的某種特殊的利益而改變民事權(quán)利能力制度,賦予胎兒權(quán)利主體資格。理由是:第一,民事權(quán)利能力的取得必須始于出生,沒有出生就不可能作為一個獨(dú)立存在的生物體享有權(quán)利能力,而胎兒在出生之前,完全依附于母體,不可能成為區(qū)別于母體的一個獨(dú)立的生物體而存在,所以不能成為具有民事權(quán)利能力的主體。第二,享有民事權(quán)利能力必須是一個活著的主體,胎兒在出生以前,不是一個完整的自然人,其是否存活還是一個疑問,如何確定其作為權(quán)利主體存在?假如胎兒具有民事權(quán)利能力,那么墮胎的正當(dāng)性就成為了一個題目。第三,假如胎兒真的具有民事權(quán)利能力,那么胎兒的民事權(quán)利能力的起始期限也不好確定。但是,不承認(rèn)胎兒的民事權(quán)利能力并不意味著對胎兒的利益就不予保護(hù)。⑼

筆者以為,人之所以為人的條件是承認(rèn)人的生存權(quán),生命是人的載體,生命一旦失往,人的生存權(quán)一旦被否定,所謂把人當(dāng)作人也就成為無本之木、無水之源。因此,要討論胎兒應(yīng)否享有民事權(quán)利能力,首先還得從生命談起。

法律學(xué)上的生命,并不是泛指一切生物的生命,而僅指自然人的生命。它是人體維持其生存的基本的物質(zhì)活動能力,是人的最高的人格利益,具有至高的人格價值。生命是人具有民事權(quán)利能力的基礎(chǔ),人之所以具有民事權(quán)利能力,就是其具有生命,人若不具有生命,即不成其為民事權(quán)利主體,也不具有民事權(quán)利能力。一般以為,生命開始于出生,那么,胎兒是否有生命呢?這是一個頗有爭論的題目:肯定說以為,胎兒以及成功受孕的孕卵、胚胎,在客觀上具有生命的形式,這是不可否認(rèn)的事實(shí);否定說以為,尚未出生的胎兒的生命還不是成熟的生命形式,只是先期的生命形式,而僅屬母體的一部分。

筆者以為,從生物學(xué)的角度,胎兒以及成功受孕的孕卵、胚胎,是具有生命形式的,而且人的生命也開始于這些形式的。因此,法律應(yīng)當(dāng)尊重,尊重客觀事實(shí),承認(rèn)胎兒以及成功受孕的孕卵、胚胎所具有的生命。

基于保護(hù)無辜胎兒和人性精神,在當(dāng)代死刑存置國中,據(jù)可查的資料顯示,至少有50個國家和地區(qū)在法律上明確規(guī)定禁止對懷孕的婦女適用死刑,其中,有的規(guī)定為“不判正法刑”,有的規(guī)定為“不適用死刑”,有的規(guī)定為“不執(zhí)行死刑”,有的規(guī)定為“免除執(zhí)行死刑”;另有33個國家和地區(qū)規(guī)定對懷孕的婦女可延遲至其分娩以后再予執(zhí)行。⑽我國刑法第49條規(guī)定:“犯罪的時候不滿18周歲的人和審判的時候懷孕的婦女,不適用死刑。”有學(xué)者解釋為,對審判時懷孕的婦女不適用死刑的出發(fā)點(diǎn),是為了保護(hù)胎兒,由于懷孕的婦女犯罪,而胎兒是無辜的,不能由于母親有罪而株連胎兒。⑾

由此,我們可以得知,現(xiàn)今世界大多數(shù)國家在刑法上是承認(rèn)胎兒的生命的,而且,為了保護(hù)胎兒的生命,甚至放棄了對其母親的死刑的懲罰。因此,我以為,無論是從生物學(xué)上,還是法律上,胎兒都是有生命的。故此,胎兒也是具有民事權(quán)利能力的。但是,胎兒究竟在母體中,因此,民法上并沒有規(guī)定很多有關(guān)胎兒的權(quán)利。

同時,隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、現(xiàn)代人權(quán)觀念發(fā)展、現(xiàn)代社會文明的進(jìn)步,我以為“自然人的民事權(quán)利能力開始于出生”這一原則是不正確的,這一原則應(yīng)表述為“自然人的民事權(quán)利能力開始于生命的開始,終于生命的結(jié)束!

那么,現(xiàn)在筆者往返答觀點(diǎn)二中的三個題目。第一,胎兒在出生之前,完全依附于母體,但是它也是區(qū)別于母體的一個獨(dú)立的生物體,究竟不能等同于母體,而是一個新生體。第二,享有民事權(quán)利能力必須是一個活著的主體,這點(diǎn)我贊同,但是,這個“活著”應(yīng)理解為“具有生命”,胎兒在出生以前,固然不是一個完整的自然人,但只要其具有生命,應(yīng)確定其有民事權(quán)利能力存在,至于出生后死亡的,當(dāng)然它的民事權(quán)利能力也就終止。關(guān)于墮胎的正當(dāng)性題目,筆者以為,我國法律沒有明確規(guī)定墮胎為違法行為,法不禁止即答應(yīng),因此,墮胎的正當(dāng)性是由法律作出的一種默認(rèn)的授權(quán),即答應(yīng)胎兒的父母通過墮胎剝奪胎兒的生命。同樣,為計(jì)劃和優(yōu)生優(yōu)育而墮胎,也是法律的授權(quán)。第三,關(guān)于胎兒的民事權(quán)利能力的起始期限不好確定的題目,我以為,胎兒的民事權(quán)利能力就是自然人的民事權(quán)利能力,當(dāng)然也是始于生命的開始,終于生命的結(jié)束。至于胎兒的民事權(quán)利能力的行使題目,則要討論針對自然人生命的各個階段,而作出不同的規(guī)定的題目。目前,法律只規(guī)定自然人的無民事行為能力時期(不滿10周歲)、限制民事行為能力時期(10周歲以上,18周歲以下)、完全民事行為能力時期(18周歲以上)(不考慮精神及身體健康狀況)。但是,胎兒時期(從成功受孕到出生)也是自然人的整個生命過程中的一個階段,與前面所提的幾個階段,是前后相繼,不能割開的,試問誰又能不經(jīng)歷胎兒時期而直接進(jìn)進(jìn)嬰幼兒時期、或者成年時期?因此,胎兒的民事主體地位就是自然人的民事主體地位,它的民事權(quán)利能力也就是自然人的民事權(quán)利能力,只是這個時期沒有民事行為能力罷了,但并不能因此而否認(rèn)胎兒的民事權(quán)利能力的存在。

七、死者是否具有民事權(quán)利能力



關(guān)于死者是否具有民事權(quán)利能力,也是向來具有爭議題目,目前有兩種不同的觀點(diǎn)。

否定說以為,死者不具有民事權(quán)利能力和民事主體地位。主張死者仍有名譽(yù)權(quán)與民事主體制度的基本原則是相矛盾的。根據(jù)民事主體制度的規(guī)定,自然人的權(quán)利自出生時開始,至死亡時終止。自然人在死亡后,其民事權(quán)利即告終止,因此不可能再繼續(xù)享有民事權(quán)利。名譽(yù)權(quán)作為法律賦予公民的一種人身權(quán)利,當(dāng)享有權(quán)利的主體即自然人死亡之后,即因主體消滅而喪失。在法律上,不可能有無主體的權(quán)利,也不可能使死者成為主體,死者既然不是權(quán)利主體,也就不可能繼續(xù)享有名譽(yù)權(quán)。⑿當(dāng)然,否定死者不具有民事權(quán)利能力和民事主體地位,并不即是否定保護(hù)死者名譽(yù)等現(xiàn)象的重要性。

肯定說以為,死者具有民事權(quán)利能力和民事主體地位。自然人的權(quán)利能力終于死亡,也只是一般而言,對此存在例外。死者的名譽(yù)權(quán)仍受保護(hù),意味著死者仍有名譽(yù)權(quán)方面的權(quán)利能力,對此,我國法院已經(jīng)有判例(已故之荷花女名譽(yù)權(quán)被侵犯案以及已故之海燈法師名譽(yù)權(quán)被侵犯案)。此外,死者保有著作權(quán)方面的權(quán)利能力,對著作權(quán)中的精神權(quán)利,永久享有。對著作權(quán)中的權(quán)利,可于死亡后享有50年,由其繼續(xù)人行使,這是我國著作權(quán)法的規(guī)定。⒀

同時,也以為法律賦予死者一定的民事權(quán)利能力并不違反民法學(xué)原理。我國《民法通則》固然規(guī)定公民的民事權(quán)利能力終于死亡,但法律的功能并不僅僅在一般性調(diào)整上,還具有特殊的保護(hù)功能,這就是法律的原則性與靈活性相結(jié)合。因此,我國《著作權(quán)法》第20條規(guī)定:“作者的署名權(quán)、修改權(quán)、保護(hù)作品完整權(quán)的保護(hù)期不受限制。”《著作權(quán)法實(shí)施條例》第20條又規(guī)定:“作者死亡后,其著作權(quán)中的署名權(quán)、修改權(quán)、保護(hù)作品完整權(quán)由作者的繼續(xù)人或者受遺贈人保護(hù)!奔此勒呷杂兄魅烁駲(quán)的權(quán)利能力。只是法律推定作者已授權(quán)其繼續(xù)人或受遺贈人行使而已。⒁

筆者贊成否定說,無論是從人權(quán),還是從人性主義精神,從各國法律的規(guī)定來看,都是從保護(hù)有生命的主體的權(quán)利出發(fā)的。人死后,便沒有了生命,因此也就不具有民事主體的資格,自然也就沒有了民事權(quán)利能力。所以,筆者以為死者不能成為民事主體,不具有民事權(quán)利能力,同時也以為應(yīng)當(dāng)對死者的名譽(yù)等現(xiàn)象進(jìn)行法律保護(hù),但是至于保護(hù)有關(guān)死者名譽(yù)、肖像、姓名、隱私等現(xiàn)象諸說的依據(jù),本文不作討論。

注釋:

(1)劉云生、宋宗宇主編:《民法學(xué)》,重慶大學(xué)出版社,2003年版,第50頁。

(2)彭萬林主編:《民法學(xué)》,高等政法院校規(guī)劃教材,政法大學(xué)出版社1999年版,第56頁。

(3)王利明:《民法總則》,中國人民大學(xué)出版社,2003年版,第313頁。

(4)江平主編:《民法學(xué)》,中國政法大學(xué)出版社,2000年版,第101頁。

(5)梁慧星:《民法總論》,法律出版社,2001年版,第72頁。

(6)同(3),第334頁。

(7)同(1)。

(8)張俊浩主編:《民法學(xué)原理》,中國政法大學(xué)出版社,2000年版,第98頁。江平主編:《民法學(xué)》,中國政法大學(xué)出版社,2000年版,第103頁。

(9)同(3),第338頁。

(10)釗作。骸端佬滔拗普摗,武漢大學(xué)出版社,2001年版,第139頁。

(11)曹子丹,侯國云:《中華人民共和國刑法精解》,中國政法大學(xué)出版社,1997年版,第43頁。

(12)王利明、楊立新、姚輝:《人格權(quán)法》,“九五”規(guī)劃高等學(xué)校法學(xué)教材,法律出版社1997年版,第135頁。

(13)同(2),第86頁。

(14)馬俊駒、余延滿:《民法原論》,“九五”規(guī)劃高等學(xué)校法學(xué)教材,法律出版社1998年版,第103頁。

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